Садиков О.Н. Гражданское право. Том I - файл n1.doc

приобрести
Садиков О.Н. Гражданское право. Том I
скачать (3154 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc3154kb.10.09.2012 10:18скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27
Закона о государственной регистра­ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Изменения приобретают юридическую силу для третьих лиц лишь с момента такой регистрации либо, если это предусмотрено законом, с момента уведомления об этих изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. Это означает, что юридическое лицо и его учредители в отношениях с третьими лицами не могут ссылаться на изменения в учредительных документах до тех пор, пока эти изменения не вступят в силу. Однако если третьи лица действовали с учетом таких изменений, юридическое лицо и учреди­тели не могут ссылаться на то, что они не зарегистрированы.

2. Прекращение юридического лица. Прекращение юридическо­го лица следует отличать от прекращения им своей деятельности, когда само юридическое лицо как субъект права продолжает сущест­вовать в неизменном виде, не осуществляя какую-либо фактическую финансово-хозяйственную деятельность. Прекращение юридическо­го лица есть утрата им своей правосубъектности, которая наступает в результате реорганизации или ликвидации.

Реорганизация юридического лица. При реорганизации юридиче­ского лица его права и обязанности в полном объеме — в порядке универсального правопреемства — переходят к другим лицам, соз­даваемым в результате реорганизации, либо все имущество юриди­ческого лица разделяется между реорганизуемым и новыми юриди­ческими лицами. Статья 58 ГК выделяет следующие формы реорга­низации юридического лица:

                  1. слияние нескольких юридических лиц в одно, при котором все
                    ранее существовавшие юридические лица прекращаются;

                  1. присоединение одного юридического лица к другому, при ко­
                    тором прекращается присоединяемое юридическое лицо, а присое­
                    диняющее продолжает действовать;

                  1. разделение на несколько юридических лиц, при котором раз­
                    деляемое юридическое лицо прекращает существование;

                  2. Глава 5 87

                  1. выделение из состава юридического лица нового, когда ра­
                    нее существовавшее юридическое лицо также продолжает дейст­
                    вовать;

                  1. преобразование одного юридического лица в другое посредст­
                    вом изменения его организационно-правовой формы.

Таким образом, все названные формы реорганизации, кроме вы­деления, являются способами прекращения реорганизуемых юриди­ческих лиц.

Все имущество, долги и обязательства реорганизуемого юри­дического лица должны быть распределены между юридическими лицами, появившимися в процессе реорганизации, в соответствии с передаточным актом (при слиянии, присоединении или пре­образовании) или разделительным балансом (при разделении или выделении). Указанные документы определяют имущественные пос­ледствия реорганизации, они в обязательном порядке представля­ются для государственной регистрации вновь возникших юриди­ческих лиц.

Непредставление вместе с учредительными документами переда­точного акта или разделительного баланса, а также отсутствие в них положений о правопреемстве по обязательствам реорганизованного юридического лица влекут отказ в государственной регистрации вновь возникших юридических лиц (п. 2 ст. 59 ГК). По существу, это будет означать, что реорганизация не состоялась и юридическое лицо продолжает действовать в неизмененном виде.

Реорганизационные процедуры могут существенно затронуть права кредиторов, которые в результате этого лишатся возможности получить удовлетворение своих требований ввиду непропорцио­нального распределения активов и долгов между образуемыми в процессе реорганизации юридическими лицами. Поэтому законода­тельством предусмотрен ряд мер, направленных на защиту прав кредиторов.

Прежде всего, на субъектов, принявших решение о реорганиза­ции, возлагается обязанность уведомить об этом в письменной фор­ме всех кредиторов юридического лица. Кредиторы могут потребо­вать прекращения или досрочного исполнения обязательств реорга­низуемого юридического лица и возмещения возникших убытков (пп. 1,2 ст. 60 ГК).

Если разделительный баланс не позволяет определить, какому из возникших юридических лиц передана обязанность удовлетворить требования того или иного кредитора, то по соответствующему

88 Глава 5

обязательству все образованные в результате реорганизации юриди­ческие лица будут отвечать солидарно (п. 3 ст. 60 ГК)1.

Реорганизация в форме выделения, разделения, слияния и преоб­разования считается завершенной с момента государственной реги­страции вновь возникших юридических лиц. Реорганизация в форме присоединения завершается в момент исключения присоединенного юридического лица из государственного реестра юридических лиц.

Как правило, реорганизация осуществляется по инициативе са­мих учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного законом или учредительными документами на принятие решения о реорганизации.

В случаях, когда в силу прямого указания закона на реорганиза­цию в форме слияния, присоединения или преобразования требуется согласие уполномоченного государственного органа2, это не меняет ее добровольного характера, поскольку инициатива в реорганизации все равно исходит от самого юридического лица.

Однако в предусмотренных законом случаях производится и принудительная реорганизация в форме разделения или выделения, которая осуществляется по решению уполномоченного государст­венного органа или суда. Обязанность осуществить реорганизацию возлагается на учредителей. В случае, если они этого не сделают в установленный срок, полномочия по реорганизации возлагаются судом на назначаемого им в этих целях внешнего управляющего (п. 2 ст. 57 ГК). При этом гарантии прав кредиторов реорганизуемо­го юридического лица сохраняются.

Ликвидация юридического лица. Ликвидацией юридического ли­ца называется его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (п. 1 ст. 61 ГК). Как

1 Учитывая злоупотребления, допускаемые при реорганизации акционерных
обществ, судебная практика исходит из того, что к солидарной ответственности
должны привлекаться созданные в результате реорганизации общества (включая
то, из которого выделилось новое общество) и в случае, если из разделительного
баланса видно, что при его утверждении допущено нарушение принципа справед­
ливого распределения активов и обязательств реорганизуемого общества между
его правопреемниками, приводящее к явному ущемлению интересов кредиторов
этого общества (п. 1 ст. 6 и п. 3 ст. 60 ГК). См. п. 22 постановления Пленума ВАС
РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального
закона «Об акционерных обществах» // Вестник ВАС РФ. 2004. № 1.

2 Например, в силу п. 1 ст. 17 Закона о конкуренции согласие антимонополь­
ного органа требуется при слиянии и присоединении коммерческих организаций,
суммарная балансовая стоимость активов которых по последнему балансу пре­
вышает 30 млн установленных законом МРОТ.

Глава 5 89

и реорганизация, ликвидация юридического лица может быть доб­ровольной или принудительной.

Прежде всего, право принятия решения о ликвидации юридиче­ского лица принадлежит его учредителям (участникам). Необходи­мость ликвидации может возникнуть, в частности, в связи с истечени­ем срока, на который создано юридическое лицо, или с достижением цели, ради которой оно создано. Право участников юридического лица ликвидировать его добровольно и самостоятельно может быть ограничено лишь в силу прямого указания закона. Например, согласно п. 2 ст. 119 ГК фонды могут ликвидироваться только по решению суда, принятому по заявлению заинтересованных лиц.

Принудительная ликвидация юридического лица осуществляется по решению суда, принятому по требованию государственного ор­гана или органа местного самоуправления, которому право заявлять такое требование предоставлено законом (п. 3 ст. 61 ГК)1.

Основания для принудительной ликвидации указаны в п. 2 ст. 61 ГК. Так, она возможна в случае допущенных при создании юриди­ческого лица грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без над­лежащего разрешения (лицензии) или деятельности, запрещенной законом, либо деятельности с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона, иных правовых актов, а также при системати­ческом осуществлении общественной или религиозной организаци­ей (объединением), благотворительным или иным фондом деятель­ности, противоречащей его уставным целям2. Принудительная лик­видация возможна и в иных случаях, предусмотренных ГК.

В законе может быть предусмотрена обязанность участников юри­дического лица либо его органов, уполномоченных учредительными документами, принять решение о ликвидации. Например, хозяйст­венные общества и унитарные предприятия могут быть ликвидирова­ны в связи с уменьшением стоимости чистых активов до размера ме­нее уставного капитала. В таких ситуациях принятие учредителями

1 В предусмотренных законом случаях требование о ликвидации юридическо­
го лица может быть заявлено, например, регистрирующим органом, налоговыми
органами (см.: ст. 25 Закона о государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей; подп. 16 п. 1 ст. 31 НК).

2 С учетом разъяснений, содержащихся в п. 3 информационного письма Пре­
зидиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 84 «О некоторых вопросах применения
арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» //
Вестник ВАС РФ. 2004. № 10, юридическое лицо не может быть ликвидировано,
если допущенные нарушения носят малозначительный характер или они устранены.

90 Глава 5

(участниками, акционерами) решения о ликвидации юридического лица нельзя считать добровольным, поскольку они обязаны к этому в силу императивного указания закона. Если соответствующими лица­ми или органами решение о ликвидации не будет принято, юридиче­ское лицо ликвидируется в судебном порядке по иску управомоченно-го государственного органа или органа местного самоуправления.

Процесс ликвидации юридического лица состоит из нескольких последовательных стадий. Прежде всего, лицо или орган, приняв­ший решение о ликвидации, уведомляет об этом регистрирующий орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе лик­видации (п. 1 ст. 62 ГК). Далее лицо или орган, принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию (либо едино­личного ликвидатора), определяет порядок и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица.

Ликвидационная комиссия публикует в органах печати сообще­ние о ликвидации юридического лица, о порядке и сроке заявления кредиторами своих требований (он не должен быть менее 2 месяцев с момента публикации), а также самостоятельно выявляет кредито­ров и уведомляет их о ликвидации, принимает меры по выявлению и взысканию дебиторской задолженности юридического лица.

По окончании срока предъявления требований кредиторов лик­видационная комиссия, на основании установленного размера и состава кредиторской задолженности, составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (уча­стниками) юридического лица или органом, принявшим решение о ликвидации. В установленных законом случаях промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполно­моченным государственным органом. В этот баланс включаются сведения о фактическом имуществе должника, а также перечне тре­бований кредиторов и результатах их рассмотрения (возможности их удовлетворения или отклонения).

При недостаточности у организации денежных средств для удов­летворения подтвержденных требований кредиторов ликвидационная комиссия продает с публичных торгов имущество юридического лица и направляет полученные средства на удовлетворение таких требова­ний. В соответствии с утвержденным промежуточным балансом удов­летворяются законные требования кредиторов. Денежные выплаты производятся в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК.

Глава 5 91

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комис­сия составляет окончательный ликвидационный баланс, который ут­верждается учредителями (участниками) юридического лица или орга­ном, принявшим решение о ликвидации юридического лица. В преду­смотренных законом случаях ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

Если у юридического лица осталось имущество, оно распределя­ется между участниками юридического лица, поскольку иное не предусмотрено законом, другими правовыми актами или учреди­тельными документами юридического лица. Документы, касающие­ся ликвидации, ликвидационная комиссия передает органу, осуще­ствляющему государственную регистрацию юридических лиц, кото­рый вносит в Единый государственный реестр юридических лиц запись о ликвидации юридического лица. С этого момента ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо — прекратившим свое существование (п. 8 ст. 63 ГК).

Если в ходе принятия решения о ликвидации юридического лица или при утверждении промежуточного ликвидационного баланса обнаруживается, что имущества юридического лица недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидация произво­дится в порядке, предусмотренном законодательством о несостоя­тельности (банкротстве).

3. Прекращение юридического лица в случае несостоятель­ности (банкротства). Статья 65 ГК предусматривает, что юридиче­ское лицо, являющееся коммерческой организацией (за исключени­ем казенных предприятий) либо действующее в форме потребитель­ского кооператива, благотворительного или иного фонда, может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, предусмотренным Законом о банкротстве1 (если же стоимость имущества такого юридического лица недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано только в названном по­рядке). В отличие от ст. 65 ГК, п. 2 ст. 1 Закона о банкротстве рас­пространяет его действие на все юридические лица, за исключением

1 О применении этого Закона см.: постановление Пленума ВАС РФ от 8 апреля 2003 г. № 4 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерально­го закона «О несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. 2003. № 6; поста­новление Пленума ВАС РФ от 15 декабря 2004 г. № 29 «О некоторых вопросах прак­тики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // Хо­зяйство и право. 2005. № 2. Особенности банкротства кредитных организаций предусмотрены Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» // СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1097.

92 Глава 5

казенных предприятий, учреждений, политических партий и рели­гиозных организаций, что делает возможным банкротство большин­ства видов некоммерческих организаций.

Институт несостоятельности призван обеспечить стабильность и эффективность гражданского оборота: он позволяет устранить из оборота субъектов, оказавшихся неспособными к надлежащему ис­полнению принятых на себя обязательств, но при этом должен обес­печивать защиту его участников, испытывающих временные затруд­нения, от недобросовестных действий лиц, желающих избавиться от конкурента или претендующих на его активы.

Несостоятельность (банкротство) определяется как признан­ная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (ст. 2 Закона о банкротстве).

Критерием несостоятельности юридического лица российское законодательство считает его неплатежеспособность, о которой свидетельствует неисполнение денежного обязательства или обя­занности по уплате налогов или иных обязательных платежей в те­чение определенного периода времени после наступления срока исполнения. Согласно п. 2 ст. 3 Закона о банкротстве этот срок составляет 3 месяца. Другим применяемым в мировой практике кри­терием несостоятельности является неоплатность: несостоятель­ность считается наступившей, если общий размер задолженности лица превышает стоимость его имущества. В российском законода­тельстве принцип неоплатности в нормах Закона о банкротстве в отношении организаций не используется. Неспособность к денеж­ным платежам — внешнее проявление несостоятельности, устано­вить ее проще, чем соотношение объема имущества и долгов юри­дического лица. Констатация признака неспособности к платежам позволяет раньше выявить неудовлетворительное финансовое со­стояние должника и при необходимости начать судебную проце­дуру банкротства, защитив интересы кредиторов (а значит — и обо­рота в целом) от угрозы дальнейшей неэффективной деятельности должника1.

1 См. об этом: Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. М., 2000. С. 87-91 и след.; Витрянский В.В. Введение. Очередная реформа законодательства о несостоятель­ности (банкротстве): Научно-практический комментарий (постатейный) к Феде­ральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» / Под ред. В.В. Витрянско-го. М., 2004. С. 23-25.

Глава 5 93

Инициатива в признании юридического лица банкротом может исходить от самого юридического лица — должника, предвидящего свое банкротство, от его кредиторов либо от уполномоченных орга­нов, т.е. органов, уполномоченных представлять интересы Россий­ской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований по требованиям, вытекающим из гражданско-правовых денежных обя­зательств или из обязанностей по уплате обязательных платежей (п. 1 ст. 7, ст. 8, 11 Закона о банкротстве). Причем в ряде случаев обращение в суд с заявлением о признании юридического лица бан­кротом — обязанность (а не право) его руководителя. Одним из примеров такого случая является недостаточность стоимости иму­щества ликвидируемого юридического лица для удовлетворения тре­бований его кредиторов (ст. 65 ГК, ст. 9 Закона о банкротстве).

Кредитор или уполномоченный орган вправе обратиться в ар­битражный суд с заявлением о признании должника банкротом лишь после того, как будут исчерпаны иные возможности к получе­нию долга, в том числе — предъявлен исполнительный лист, выдан­ный на основании судебного акта о взыскании долга. Дело о при­знании должника банкротом возбуждается судом лишь при условии, что требования к должнику — юридическому лицу, не исполненные им в течение 3 месяцев с даты, когда они должны были быть испол­нены, в совокупности составляют не менее 100 тыс. руб. Эти правила призваны сократить число необоснованных обращений с заявления­ми о признании должников банкротами и исключить необходимость возбуждения судами дел о банкротстве организаций, имеющих не­большие долги.

Как в досудебном порядке, так и в период рассмотрения судом дела о признании должника банкротом могут и должны приниматься меры, позволяющие избежать банкротства. При выявлении призна­ков несостоятельности до подачи заявления в суд учредители обяза­ны, а кредиторы — вправе (по соглашению с должником) принять меры по предупреждению банкротства должника (ст. 30, 31 Закона о банкротстве). Эти меры могут заключаться в предоставлении должнику финансовой помощи путем займов, имущественных взно­сов, отсрочек по имеющимся долгам или в ином порядке (досудебная санация). Должник и кредиторы вправе заключить мировое соглаше­ние, предметом которого могут стать отсрочка, рассрочка погашения долгов, их уменьшение, изменение существующих обязательств и т.д. Эти и подобные меры могут помочь должнику восстановить его

94 Глава 5

платежеспособность и тем самым избежать судебных процедур, конкурсного процесса и ликвидации.

Однако досудебные меры по предупреждению банкротства не всегда оказываются эффективными, что приводит к необходимости возбуждения в суде дела о признании должника несостоятельным. При этом возбуждение в суде дела о банкротстве не означает, что должник непременно будет признан банкротом и ликвидирован. Основными задачами судебных процедур банкротства являются восстановление платежеспособности должника (но уже не самостоя­тельно учредителями и руководством должника, а назначенным судом профессиональным арбитражным управляющим или под его контролем), удовлетворение требований кредиторов и продолжение деятельности юридического лица, освободившегося от долгов.

При рассмотрении судом дела о банкротстве должника — юри­дического лица применяются следующие процедуры: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное произ­водство (ст. 2, п. 1 ст. 27 Закона о банкротстве). Если первые из названных процедур направлены на восстановление платежеспособ­ности юридического лица (носят «реабилитационный» характер), то конкурсное производство имеет своей основной целью пропорцио­нальное удовлетворение требований кредиторов и предполагает прекращение деятельности юридического лица (ликвидационная мера). К числу судебных процедур банкротства Законом отнесено также мировое соглашение, которое может быть заключено между должником и его кредиторами на любой стадии дела о банкротстве и утверждается арбитражным судом. С момента утверждения мирово­го соглашения производство по делу о банкротстве прекращается.

Наблюдение вводится судом, принявшим заявление о признании должника банкротом, по результатам проверки в судебном заседа­нии обоснованности такого заявления (ст. 62 Закона о банкротстве). Одновременно суд из числа арбитражных управляющих утверждает временного управляющего, который «наблюдает» за деятельностью юридического лица, не заменяя при этом его органы. Временный управляющий публикует сообщение, что в отношении юридическо­го лица введено наблюдение, уведомляет об этом его кредиторов. На период наблюдения, в частности, приостанавливаются производство и исполнение по делам, связанным с обращением взыскания на имущество должника, а денежные требования к нему могут предъ­являться только в рамках дела о банкротстве (ст. 63 Закона о бан­кротстве). Без письменного согласия временного управляющего

Глава 5 95

органы должника не могут совершать ряд сделок, а также не вправе принимать решения, которые грозят усугубить состояние должника, отвлечь его имущество (например, решения о реорганизации, лик­видации, участии в иных юридических лицах). Задача временного управляющего — обеспечить сохранность имущества юридического лица, провести анализ его финансового состояния, выявить его кре­диторов и провести их первое собрание. На этом собрании кредито­ры, учитывая результаты наблюдения, принимают решение о том, следует ли им обратиться к суду с заявлением о введении в отноше­нии должника финансового оздоровления, внешнего управления или признании должника банкротом и открытии конкурсного производ­ства либо же отказаться от продолжения процедур банкротства. На­блюдение должно быть завершено в 7-месячный срок.

Финансовое оздоровление (судебная санация) вводится арбитраж­ным судом на срок не более 2 лет; при этом суд утверждает график погашения задолженности юридического лица и кандидатуру админи­стративного управляющего. На этой стадии учредителям (участникам) должника и его органам предоставляется возможность восстановить платежеспособность. Административный управляющий осуществляет контроль за выполнением ими плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности, дает согласие на совершение ор­ганами управления должника ряда сделок, ведет реестр требований кредиторов, созывает общие собрания кредиторов. В период финансо­вого оздоровления отменяются обеспечительные меры по требовани­ям кредиторов, требования кредиторов по денежным обязательствам могут быть предъявлены только в рамках дела о банкротстве; приос­танавливается действие исполнительных документов по имуществен­ным взысканиям, запрещается удовлетворять требования участников о выделе им доли в имуществе или выплате ее стоимости, требования о выплате дивидендов. По итогам финансового оздоровления должник представляет отчет. Если задолженность погашена до истечения сро­ка, на который введено финансовое оздоровление, оно и производство по делу о банкротстве прекращаются. Если же погасить задолжен­ность не удалось либо неоднократно или существенно нарушен гра­фик ее погашения, суд по ходатайству кредиторов может принять решение о введении внешнего управления или о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства.

Внешнее управление вводится арбитражным судом на срок 18 месяцев и может быть продлено еще максимум на 6 месяцев. На период внешнего управления вводится мораторий (отсрочка)

96 Глава 5

на удовлетворение требований кредиторов, срок исполнения кото­рых наступил к моменту введения внешнего управления. Одновре­менно суд утверждает внешнего управляющего, который ведет дела должника и управляет его имуществом, разрабатывает план внешне­го управления, предусматривающий меры по восстановлению пла­тежеспособности, и обеспечивает его выполнение. Полномочия ор­ганов юридического лица практически прекращаются. Ряд сделок с имуществом должника внешний управляющий вправе совершать лишь с согласия общего собрания или комитета кредиторов. Он может отказаться от исполнения некоторых сделок должника, пре­пятствующих восстановлению его платежеспособности или нося­щих заведомо убыточный для него характер. По итогам своей дея­тельности внешний управляющий составляет отчет, который рас­сматривается собранием кредиторов и подлежит утверждению арбитражным судом. По результатам рассмотрения указанного отче­та кредиторы, в зависимости от финансового состояния должника, могут ходатайствовать перед арбитражным судом о прекращении внешнего управления (в связи с восстановлением платежеспособно­сти и возможности расчетов с кредиторами в порядке их очередно­сти), о прекращении производства по делу о банкротстве (если все требования кредиторов удовлетворены) либо о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства.

Конкурсное производство открывается арбитражным судом, принявшим решение о признании должника банкротом, сроком на один год и может быть продлено не более чем на 6 месяцев. С мо­мента открытия конкурсного производства сроки исполнения всех обязательств должника считаются наступившими, начисление неус­тоек, процентов по ним прекращается, на имущество должника рас­пространяется конкурсный иммунитет: предъявление требований кредиторов и их удовлетворение производятся только в рамках дела о банкротстве (в порядке конкурса). Одновременно с признанием должника банкротом и открытием конкурсного производства арбит­ражный суд назначает конкурсного управляющего, который выпол­няет функции органов должника, публикует сведения о признании должника банкротом, предпринимает меры по сохранению и возвра­ту его имущества (в том числе путем предъявления исков о призна­нии его сделок недействительными, о возврате имущества и др.), по инвентаризации имущества и его оценке (для чего привлекает неза­висимого специалиста-оценщика), т.е. формирует конкурсную мас­су, за счет которой и будут погашаться требования кредиторов.

Глава 5 97

Затем конкурсный управляющий представляет собранию кредито­ров предложения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника и организует его продажу с открытых торгов. Полученные средства конкурсный управляющий направляет на расчеты с кредито­рами в очередности, установленной Законом (ст. 134-138 Закона о банкротстве), причем погашение требований последующей очереди производится только после удовлетворения всех требований преды­дущей очереди, а между кредиторами одной очереди — пропорцио­нально суммам их требований. Таким образом, требования кредиторов юридического лица — банкрота вступают в «конкуренцию» («кон­курс») между собой, что и дало название рассматриваемой процедуре банкротства. Завершив расчеты с кредиторами, конкурсный управ­ляющий представляет суду отчет с указанием размера требований кредиторов, в том числе погашенных, и документы о продаже имуще­ства и погашении требований кредиторов. Рассмотрев отчет, суд вы­носит определение о завершении конкурсного производства, которое является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица.

§ 3. Виды юридических лиц

Юридические лица различаются по своим учредителям и целям деятельности и имеют в зависимости от этого различные организа­ционно-правовые формы. Для правильного понимания правового статуса юридических лиц необходима их классификация, которая может проводиться по различным основаниям.

Прежде всего, в основу классификации могут быть положены признаки, характеризующие правовой статус имущества организа­ции. Так, юридические лица могут быть созданы на основе имуще­ства, находящегося в частной собственности их учредителей либо в государственной (муниципальной) собственности.

Исходя из того, какие права возникают у участников юридиче­ского лица в отношении этого юридического лица, ст. 48 ГК выделя­ет организации, на имущество которых их учредители сохраняют право собственности (государственные и муниципальные унитарные предприятия, учреждения); организации, в отношении которых у их участников могут возникать обязательственные права (хозяйствен­ные товарищества и общества, кооперативы, некоммерческие парт­нерства); и организации, в отношении которых у их участников иму­щественных прав не возникает (общественные и религиозные органи­зации (объединения), за исключением потребительских кооперативов,

98 Глава 5

учреждений и некоммерческих партнерств, а также фонды и объе­динения юридических лиц).

Сами юридические лица могут обладать имуществом на праве оперативного управления (учреждения и казенные предприятия), праве хозяйственного ведения (государственные и муниципальные унитарные предприятия, кроме казенных) либо праве собственности (все иные юридические лица).

В зависимости от принципа формирования состава участников юридического лица в континентальном праве традиционно различа­ются корпорации и учреждения. Корпорации создаются в результате объединения лиц на началах членства для достижения какой-либо общей цели. Учреждения, как правило, создаются одним лицом, само­стоятельно определяющим и цели создания юридического лица, и состав необходимого для этого имущества; они не имеют членства. В российском праве термин «учреждение» имеет несколько иное зна­чение и применяется лишь для обозначения определенной организа­ционно-правовой формы некоммерческих организаций. К корпора­тивным юридическим лицам в российской правовой системе относят­ся хозяйственные товарищества и общества, кооперативы, союзы (ассоциации) юридических лиц, большинство видов общественных объединений и др. Юридическими лицами некорпоративного типа являются унитарные предприятия, фонды, учреждения, государствен­ные корпорации, автономные некоммерческие организации.

В зависимости от цели создания и деятельности юридических лиц выделяются коммерческие и некоммерческие организации. Это наи­более важное деление юридических лиц, получившее свое закрепле­ние в системе норм ГК о таких лицах (гл. 4). Основной целью дея­тельности коммерческих организаций является извлечение прибыли, которую они могут распределять между своими участниками, тогда как некоммерческие юридические лица преследуют цели, не связан­ные с предпринимательством. Предпринимательскую деятельность они могут осуществлять лишь постольку, поскольку это необходимо для достижения их уставных целей, и такая деятельность должна со­ответствовать этим целям. Они не вправе распределять полученную при этом прибыль между своими участниками, а направляют ее на реализацию уставных целей. Коммерческие организации могут созда­ваться только в тех организационно-правовых формах, которые пре­дусмотрены ГК. В то же время перечень некоммерческих организа­ций, приведенный в ГК и
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27


Закона о государственной регистра­ ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации